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商標(biāo)的立法概念

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考察各國商標(biāo)立法及國際知識產(chǎn)權(quán)條約、公約等,商標(biāo)的概念存在如下三種表述方式:
第一,直接的定義。例如美國《蘭海姆法》第127條規(guī)定,商標(biāo)系指“(1)由一個人使用的;或(2)一個人有真誠的意圖在商業(yè)中使用的,并申請在本法建立的主注冊簿上注冊的用以對其商品,包括獨特的產(chǎn)品,與他人生產(chǎn)的或銷售的商品予以識別和區(qū)別的,用以表明商品來源(即使該來源未指出)的任何文字、名稱符號或圖形,或其組合”。
第二,沒有直接規(guī)定商標(biāo)的定義,而從商標(biāo)注冊的角度出發(fā),既從正面規(guī)定哪些標(biāo)志可以作為商標(biāo)注冊,又從反面規(guī)定哪些標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(或使用)。我國《商標(biāo)法》即采用此立法方式該法第8條規(guī)定,“任何能夠?qū)⒆匀蝗朔ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品同他人的商品區(qū)別開的可視性標(biāo)志,包括文字、圖形、字母數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合,以及上述要素的組合,均可以作為商標(biāo)申請注冊”。該法第10條規(guī)定了不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志;第2條則規(guī)定了不得作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志。
第三,《保護知識產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(以下簡稱《巴黎公約》)沒有明確規(guī)定商標(biāo)的定義。世界知識產(chǎn)權(quán)組織1966年在制定《發(fā)展中國家商標(biāo)、商號和不正當(dāng)競爭行為示范法》時曾嘗試將商標(biāo)定義為“用來將一個企業(yè)的商品與其他企業(yè)的商品區(qū)別開來的看得見的標(biāo)志”。但該文件并非正式的國際公約。直到1994年,《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》( Agreement on Trade-RelatedAspects of intellectual Property Rights,以下簡稱為《Tnps協(xié)議》)才對商標(biāo)的定義問題給出了明確的答案。該協(xié)議第2節(jié)“商標(biāo)”之第15條“可保護的客體”規(guī)定,“任何能夠?qū)⒁黄髽I(yè)的商品或服務(wù)與其他企業(yè)的商品或服務(wù)區(qū)分開的標(biāo)記或者標(biāo)記組合,均應(yīng)能夠構(gòu)成商標(biāo)。這類標(biāo)記,尤其是文字(包括人名)、字母、數(shù)字、圖形要素、色彩的組合,以及上述內(nèi)容的任意組合,均應(yīng)能夠作為商標(biāo)獲得注冊。即使有的標(biāo)記本來不能區(qū)分有關(guān)商品或服務(wù),成員亦可依據(jù)其經(jīng)過使用而獲得的識別性,確認(rèn)其可否注冊。成員可要求把‘標(biāo)記應(yīng)系視覺可感知’作為注冊條件”。

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